|
Uwagi Izby Gospodarczej Towarzystw
Emerytalnych do projektu ustawy o emeryturach kapitałowych z zakładów ubezpieczeń
emerytalnych.
Powszechne Towarzystwa
Emerytalne zarządzają środkami gromadzonymi w II filarze systemu
emerytalnego, w okresie ich akumulacji. Nie będą wypłacać
przyszłych emerytur.
Jednak w przekonaniu środowiska funduszy emerytalnych istnieją poważne
powody, by w sprawie wypłat zabierać głos i oceniać propozycje rządowe. Dla
towarzystw emerytalnych nie jest rzeczą obojętną, jaka będzie wysokość
wypłacanych emerytur i czy przyjęte rozwiązanie wypłat będzie miało na
wysokość tych emerytur wpływ pozytywny, czy negatywny. Otwarte Fundusze
Emerytalne, wbrew wielu przedwczesnym ocenom, skutecznie pomnażają
powierzone środki i społecznie ważne jest, by system wypłat nie okazał się
mniej efektywny. Do wyrażania opinii uprawniają również doświadczenia
towarzystw emerytalnych, w tym także negatywne, wiążące się z niektórymi
rozwiązaniami prawnymi regulującymi funkcjonowanie rynku funduszy
emerytalnych, które w praktyce nie sprawdziły się. Te doświadczenia pozwolą
wiarygodnie ocenić, czy regulacje projektu, zaczerpnięte wprost z ustawy o
funduszach emerytalnych sprawdzą się w odniesieniu do wypłat, czy też będą
szkodliwe.
Izba Gospodarcza
Towarzystw Emerytalnych po przeanalizowaniu projektu ustawy i konsultacjach
z Powszechnymi Towarzystwami Emerytalnymi zrzeszonymi w IGTE zgłasza szereg
uwag do proponowanych zapisów. W części pierwszej przedstawione są uwagi,
które dotyczą konsekwencji przyjętej w projekcie koncepcji wypłaty emerytur
kapitałowych, w części drugiej uwagi wynikające z aktuarialno-kosztowej
analizy projektu, a w części trzeciej uwagi dotyczące szczegółowych zapisów
zawartych w projekcie.
I.
Zgodnie z brzmieniem
całej ustawy państwowy zakład emerytalny ma uprzywilejowaną pozycję w
stosunku do prywatnych zakładów, co wydaje się niezgodne z art. 22
Konstytucji RP, który stanowi, iż wolność prowadzenia działalność
gospodarczej może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko ze względu
na ważny interes publiczny. Wprowadzenie uprzywilejowanej pozycji
państwowego podmiotu naszym zdaniem ogranicza możliwość prowadzenia
działalności gospodarczej przez podmioty prywatne.
Wynikające z projektu
ustawy różnice między państwowym, a prywatnymi zakładami emerytalnymi
polegają m.in. na tym, że Komisja Nadzoru Finansowego nie wydaje zgody na
utworzenie zakładu państwowego, a jedynie Przewodniczący Komisji
kontrasygnuje decyzję Prezesa Rady Ministrów o statucie takiego zakładu.
Jest to niewątpliwie procedura mniej wymagająca od zastosowanych wobec
zakładów prywatnych. Zakład państwowy nie podlega również przejęciu,
połączeniu, ani przymusowej likwidacji. Już choćby z tego tytułu jest więc
ułomnym, a zarazem uprzywilejowanym podmiotem rynkowym.
Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, jako organ zarządzający państwowym zakładem emerytalnym,
zwolniony jest z:
·
obowiązku
posiadania ratingu;
·
obowiązku
prowadzenia ubezpieczeń na życie przez pięć lat przed utworzeniem zakładu;
·
badania
sytuacji finansowej przy tworzeniu zakładu;
·
rygorów
przepisów antymonopolowych;
·
ZUS nie
podlega też rygorom wynikającym z przepisów o działalności ubezpieczeniowej
oraz z przepisów dot. spółek akcyjnych.
Zwracamy uwagę, że
państwowy zakład emerytalny będzie musiał być zwolniony z zakazu obrotu z
podmiotami związanymi oraz obrotu papierami emitowanymi przez podmioty
związane, bo inaczej nie mógłby kupować i posiadać obligacji Skarbu Państwa
(art. 74 i 76 projektu).
Wyrażamy opinię, że
wnikające z art. 81 ust.3 prawo Komisji Nadzoru Finansowego do kontroli
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i prawo do nałożenia na ZUS kary w wysokości
do 5 mln zł, które wynika z art. 92 nie wydaje się być równie łatwe w
stosowaniu, jak w stosunku do zakładów prywatnych.
Proponowane zasady wyboru
zakładu emerytalnego przez osoby przechodzące na emeryturę uprzywilejowują
zakład zarządzany przez ZUS, gdyż:
· tylko ZUS
dysponuje informacjami o populacji osób nabywających uprawnienia emerytalne,
wnioskami emerytalnymi części z nich
i danymi z lat ubiegłych, pozwalającymi
oszacować strukturę wiekową i płciową osób, które w danym półroczu przejdą
na emeryturę, co pozwala mu bardziej precyzyjnie niż zakładom prywatnym
wyliczyć swoją ofertę;
· tylko ZUS
zna dane osób, które złożyły wnioski emerytalne i kontaktuje się z nimi
listownie, a z częścią jego pracownicy osobiście, co stwarza mu lepsze niż
zakładom prywatnym możliwości argumentowania za przystąpieniem do zakładu
państwowego;
·
Członkowie
OFE, którzy w okresie między 6 a 3 miesiącem przed przejściem na emeryturę
nie wybiorą zakładu emerytalnego na mocy art. 56 ust 4 są przejmowani przez
zakład państwowy, co ani nie jest zgodne z zasadami uczciwej konkurencji,
ani nie ma uzasadnienia.
Podstawową cechą
państwowego zakładu emerytalnego, wykluczającą jego uczciwą konkurencję z
zakładami prywatnymi jest jednak charakter właściciela, nie zmuszonego przez
mechanizmy rynkowe do osiągania zysku, co w połączeniu z faktem, iż ZUS nie
jest spółką prawa handlowego i nie płaci niektórych podatków oraz nie ponosi
niektórych kosztów stwarza poważne zagrożenie dumpingiem cenowym. Przy tym
sam fakt, że ZUS jest finansowany z budżetu Państwa (a więc z podatków
wszystkich obywateli) powinien być wystarczającym argumentem- by nie
umieszczać tego rodzaju podmiotu w konkurencji z podmiotami stricte
rynkowymi.
Ponadto zachowanie
procedury zawierania z prywatnymi zakładami emerytalnymi umów emerytalnych
za pośrednictwem ZUS oraz faktu, że prywatne zakłady emerytalne nie mogą
prowadzić własnej akwizycji ani reklamy świadczonych przez nie usług,
powoduje, naszym zdaniem, konflikt interesów po stronie ZUS.
Reasumując, korzystając z
zagwarantowanych mu w ustawie przewag konkurencyjnych i mając obniżone
ekonomiczne bariery dla swego działania, państwowy zakład emerytalny będzie
miał warunki do monopolizowania rynku, co oznaczałoby ponowne przejęcie
przez państwo całości odpowiedzialności za wysokość emerytur. W ocenie
stabilności systemu emerytalnego oraz jego wpływu na stabilność finansów
państwa wzrośnie więc waga ryzyka politycznego, którego zmniejszenie było
jedną z ważnych zalet polskiej reformy emerytalnej.
Wobec powyższego, dajemy
pod rozwagę wykreślenie państwowych zakładów emerytalnych z projektu tej
ustawy. Prywatne zakłady emerytalne będą kontynuacją wprowadzenia w ramach
reformy emerytalnej, jaka miała miejsce w 1999 roku prywatnych funduszy
emerytalnych, jako alternatywy do systemu emerytur wypłacanych wyłącznie
przez ZUS.
II.
Zastrzeżenie wzbudza
sposób pobierania/zdefiniowania opłat pobieranych od składki (szczególnie na
rzecz ZUS). Produkt oferowany przez Zakłady Ubezpieczeń Emerytalnych jest
ubezpieczeniem ze składką jednorazową, zawartym na długi okres, więc
jednorazowa względnie duża opłata od składki płaconej nie jest rozwiązaniem
zapewniającym bezpieczną współmierność kosztów i przychodów. Opłaty powinny
być pobierane bardziej adekwatnie do wielkości i czasu świadczenia usług –
nie całe od składki – ale również częściowo od wypłacanych świadczeń.
Bezpieczniejszym wzorcem byłaby opłata dla ZUE i ZUS rozłożona na dwie
składowe: małą od składki jednorazowej (np. jako 20% proponowanej w ustawie
jako opłaty od składki) i zasadniczą od świadczeń wypłacanych (np. jako 80%
proponowanej w ustawie jako opłaty od składki) – taki wzorzec zapewniałby
równomierne pokrywanie rzeczywiście ponoszonych kosztów przez opłaty.
Większość kosztów ponoszona jest w trakcie wypłaty emerytur, a nie w chwili
przyjęcia środków (emerytury są średnio wypłacane przez okres co najmniej
kilkunastu lat).
Warto też zauważyć, że:
- Dzięki lepszemu
dopasowaniu kosztów i przychodów w czasie unikamy części problemów
związanych z zagwarantowaniem środków na koszty obsługi świadczeń w odległej
przyszłości – tak ubezpieczyciela (ZUE) jak i dostarczenia świadczeń (ZUS). - Wysokość opłat ponoszonych na rzecz ZUS nie została obniżona w porównaniu
do obecnych rozwiązań dotyczących PTE. Z kolei opłaty pobierane na rzecz
podmiotu zarządzającego są niższe niż rozwiązania dla PTE/OFE. Należy
zauważyć, że opłaty dla ZUS za jednostkową transakcję są znacznie wyższe niż
dla składek OFE - ze względu na znacznie większe kwoty przelewane jednym
przelewem emerytury niż jedną składką do OFE.
Nie można również pominąć
innych argumentów przeciwko opłacie jednorazowej. Pierwszy z nich jest
argumentem społecznym. Uczestnictwo w publicznym, kapitałowym systemie
emerytalnym w Polsce, z uwagi na realizowane cele społeczne, ma charakter
obowiązkowy zarówno w fazie akumulacji środków emerytalnych (uczestnictwo w
OFE), jak i w fazie dekumulacji (konsumpcja oszczędności emerytalnych
poprzez obowiązkowy zakup renty dożywotniej). Dlatego też, koszt nabycia
renty dożywotniej powinien być rozłożony w czasie, a nie ponoszony
jednorazowo, w momencie zakupu produktu. Opłata jednorazowa stawiałaby
bowiem w gorszej sytuacji te osoby, które umierają wkrótce po zawarciu
kontraktu z instytucją emerytalną, a faworyzowała osoby długowieczne.
Dla wyboru opłaty ważne
są również doświadczenia innych państw. W żadnym z nich nie pobiera się
zryczałtowanej składki, lecz wykorzystuje konstrukcję udziału w zyskach.
Wydaje się, że Polska mogłaby stworzyć podobny system. Ponadto, należy
zwrócić uwagę, iż taka konstrukcja opłaty oznacza równomierne w czasie
obciążenie kosztami polisy rentowej emerytów, ponieważ opłaty maleją
stopniowo w czasie, wraz ze zmniejszaniem się aktywów.
Argumentem przeciw
opłacie jednorazowej jest także problem oszacowania wysokość tej opłaty za
cały okres wypłacania renty dożywotniej, czego musiałaby dokonać firma
ubezpieczeniowa. Średni czas wypłaty dla osoby 60-letniej, określony tzw.
wartością aktuarialną renty, przy użyciu tablic typu unisex wynosi obecnie
od 15 do 21 lat, w zależności od tego, czy przyjęta stopa techniczna wynosi
0% czy też 3%. Przy tak długim okresie wypłaty, szacowana wysokość opłaty
jednorazowej jest bardzo wrażliwa na niewielkie nawet zmiany wartości w
przyjętych do obliczeń zmiennych. Dlatego też firma ubezpieczeniowa
musiałaby przyjąć szerszy margines bezpieczeństwa w swoich kwotowaniach, co
wiązałoby się z wysokimi kosztami.
Projekt ustawy zawiera za
wysoki poziom minimalnego kapitału
gwarancyjnego. Tak wysoki poziom nie jest uzasadniony żadnymi wyliczeniami.
Minimalny kapitał gwarancyjny powoduje zbędne zwiększenie kosztów zakładów
emerytalnych a co za tym idzie całego systemu wypłat z II filaru. Wymagania
stawiane przed towarzystwami ubezpieczeniowymi w ramach obecnych regulacji
Marginesu Wypłacalności są wystarczające. Obniżenie kapitału gwarancyjnego
mogłoby być połączone z rozłożeniem opłat w czasie.
Uważamy, że negatywne
konsekwencje dla ubezpieczonego przyniesie planowany niski udział
towarzystwa w wypracowanym zysku (wypracowanej nadwyżce),
przy jednoczesnym ścisłym regulowaniu ceny (techniczna stopa jest
narzucana, a możliwość modyfikacji tablic śmiertelności znacznie
ograniczona). W sytuacji gdy ceny ubezpieczenia są ściśle regulowane, niski
udział towarzystwa w wypracowywanym zysku może doprowadzić do bardzo
bezpiecznej polityki inwestycyjnej i ograniczać inwestycje w instrumenty
bardziej dochodowe (np. akcje) ale obarczone podwyższonym ryzykiem. W
efekcie zwroty dla klientów mogą być niższe niż optymalne.
Wysoce problematyczny
jest także niski udział towarzystwa w nieprecyzyjnie zdefiniowanej nadwyżce
– ograniczonej do udziału w zysku z inwestycji. W takim przypadku nie ma
możliwości efektywnego kompensowania ryzyka długowieczności stopami zwrotu z
inwestycji. Przy jednoczesnym ścisłym regulowaniu ceny ubezpieczenia projekt
ustawy ogranicza narzędzia skutecznego zarządzania ryzykiem
ubezpieczeniowym w zakładzie ubezpieczeń emerytalnych. Rozwiązaniem może
być albo zwiększenie udziału ubezpieczyciela w zysku albo oparcie dzielonego
zysku na wyniku inwestycji i rzeczywistej długowieczności.
Propozycja wprowadzenia
emerytury gwarantowanej w okresie 5 lat jest względnie tanim (ok. 4%
wartości emerytury) zabiegiem łagodzącym protesty osób nie akceptujących
faktu jednorazowego wydania oszczędności z II filaru za zakup emerytury.
Problem polega tylko na tym że trudno dzisiaj ocenić koszt dodatkowy
związany z antyselekcją czyli z faktem, iż emerytury takie będą na ogół
wybierały osoby w gorszym, niż przeciętnie stanie zdrowia, co będzie
powodowało dłuższe średnie trwanie życia (a więc niższe emerytury) osób
wykupujących produkt bez okresu gwarantowanego.
Jeszcze trudniejsze do
zaakceptowania są emerytury małżeńskie. Przede wszystkim dlatego, że
powodują znaczne obniżenie poziomu świadczenia i wobec tego nie mogą być
dyskutowane w oderwaniu od gwarancji minimalnej emerytury. Ponadto fakt
wprowadzenia emerytur małżeńskich bardzo komplikuje zarówno proces
podejmowania i realizacji decyzji ubezpieczonego jak też jego stosunki
majątkowe, gdy tymczasem wydaje się, że skala wykorzystania tego produktu
nie będzie duża. Wskazują na to proporcje między emeryturami małżeńskimi i
indywidualnymi przedstawione niżej. Podano w nich relację w procentach
poszczególnych emerytur do emerytury 65 letniego mężczyzny. Nie uwzględniono
skutków antyselekcji, a te mogą być znaczne. Poniższe liczby należy więc
interpretować wyłącznie jako mechaniczne przeliczenie średniego dalszego
trwania życia na wysokość emerytury (obliczenia prowadzone były w zł i
przyjęto techniczną stopę zwrotu na poziomie 2%).
|
Płeć i wiek |
Tablice
osobne |
Tablice
wspólne |
|
Indyw. |
Gwarant. |
Indyw. |
Gwarant. |
|
K 60 |
68 |
67 |
75 |
73 |
|
K 65 |
80 |
78 |
88 |
85 |
|
M 65 |
100 |
96 |
88 |
85 |
Emerytury małżeńskie
|
Wiek małżonków |
Tablice osobne |
Tablice wspólne |
|
60 |
64* |
65 |
|
65 |
80** |
76 |
* emeryturę wykupuje
kobieta ** emeryturę wykupuje
mężczyzna
Kierując się wysokością
wypłacanych emerytur, a nie okresem ich wypłacania ubezpieczeni będą
prawdopodobnie bardzo rzadko wybierali emerytury małżeńskie. Wprowadzając je
tymczasem do systemu, bardzo go skomplikujemy. Będzie to też dodatkowe
źródło antyselekcji. Z liczb wynika bowiem, że w małżeństwach w których obie
osoby mają prawo do emerytury kobieta powinna kupić emeryturę indywidualną,
a mężczyzna małżeńską gdyby stosowane były wspólne tablice dalszego trwania
życia. Dla wyciąganych w tej dziedzinie wniosków istotne też bardzo jest
oświadczenie rządu nie tylko co do emerytur minimalnych, ale też i co do
rent rodzinnych gdyż produkt ten spełniał dotychczas funkcje przypisywane
obecnie emeryturom małżeńskim.
W projekcie pominięto
ważny problem możliwości wypłaty jednorazowej w sytuacji, gdy na rachunku w
OFE zgromadzono tak małą kwotę, że jej wypłata dożywotnia byłaby pozbawiona
sensu. Dotyczy to szczególnie kobiet w pierwszych latach wypłat. Rozwiązania
tej kwestii można wzorować się na art. 129a ustawy o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, który przewiduje możliwość
jednorazowej wypłaty środków, gdy ich wartość nie przekracza ustalonej
wartości progowej, np. określonej wielokrotności średniej krajowej.
III.
Poniżej przedstawiamy
uwagi do poszczególnych artykułów projektu ustawy:
1.
art. 1
projektu ustawy – pojęcie „funduszy” i „ zakładów” zostało zdefiniowane w
art. 4 tak wiec proponujemy usunąć słowa „zwanych dalej „funduszami”” i
„zwanych dalej „zakładami”.
2.
art. 2 ust.
1 i ust. 2 projektu ustawy oraz art. 51 i nast. projektu ustawy – zgodnie z
ust. 2 tego przepisu emerytura kapitałowa jest wypłacana osobie, która
zawarła umowę z zakładem emerytalnym. Z ust. 1 wynika, iż emerytura
kapitałowa ta może być wypłacana małżonkowi ubezpieczonego. Zaś z brzmienia
art. 51 i nast. projektu ustawy dotyczących trybu zawarcia umowy emerytalnej
wynika, iż jedyną osobą zawierającą umowę z zakładem emerytalnym jest
ubezpieczony. Tak więc jest to wewnętrzna sprzeczność tej ustawy.
3.
art. 2 ust.
3 projektu ustawy – proponujemy wykreślić słowa „zwanych dalej
„beneficjentami”. Nasza propozycja jest poparta tym, iż definicja
beneficjenta jest zawarta w art. 4 projektu ustawy. Ponadto dajemy pod
rozwagę, czy słowo/a beneficjent nie zastąpić słowem „uposażony”. Taka
zmiana miałaby na celu ujednolicenie tego pojęcia z przepisami
ubezpieczeniowymi.
4.
art. 4 pkt
1 proponowanej ustawy – brak dookreślenia, że beneficjantem może być tylko
osoba fizyczna, na co pośrednio wskazuje art. 40 ust.4.
5.
art. 4 pkt
11 projektu ustawy – proponujemy ujednolić nazewnictwo i zastosować
definicję podmiotu powiązanego zawartą w Kodeksie spółek handlowych albo w
ustawie o rachunkowości.
6.
art. 4 pkt
13 i pkt 18 – przepisy te zawierają odwołanie cykliczne (samo do siebie) tj.
wypłata gwarantowana to wyplata świadczenia, natomiast świadczenie to m.in.
wypłata gwarantowana.
7.
art. 4 pkt.
19 projektu ustawy – proponujemy zamienić nazwę tej wypłaty transferowej.
Wypłata transferowa została zdefiniowana w ustawie o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Tak więc użycie tej nazwy w ustawie w
innym znaczeniu może wprowadzić zamęt pojęciowy.
8.
art. 12
projektu ustawy - proponujemy dodać zapis, iż zakłady emerytalne mogą używać
skrótu „ZE”.
9.
art. 14
ust. 2 projektu ustawy – ponieważ w ustawie ustawodawca przewidział tylko
tryb uzyskiwania zezwolenia na utworzenie zakładu emerytalnego i w
konsekwencji tego rozpoczęcie działalności przez zakład, nie rozumiemy,
dlaczego w tym przepisie jest wprowadzony obowiązek uzyskania jeszcze
jednego zezwolenia, co do którego tryb uzyskania nie został nigdzie
uregulowany. Co więcej, zwracamy uwagę, iż państwowy zakład emerytalny tego
drugiego zezwolenia nie potrzebuje, ponieważ kontrasygnata przewodniczącego
Organu Nadzoru zastępuje konieczność uzyskania dwóch zezwoleń (vide art. 16
ust. 4 projektu ustawy), co potwierdza naszą generalną tezę o nierówności
państwowych zakładów emerytalnych i prywatnych zakładów emerytalnych.
10.
art. 15
ust. 1 pkt 4 projektu ustawy – ze względu na charakter umowy kapitałowej
(brak elementu szkodowości) ten zapis wydaje się zbędny. Dlatego też
proponujemy jego usunięcie.
11.
art. 15
ust. 3 projektu ustawy - należy w naszej opinii wykreślić. Elementy jakie
powinien zawierać statut zakładu emerytalnego są już określone w projekcie
ustawy.
12.
art. 16
ust. 7 projektu ustawy – proponujemy dodać zapis, iż na wniosek zakładu
emerytalnego Organ Nadzoru może skrócić okres wejścia w życie zmiany
statutu.
13.
art. 17 pkt
2 projektu ustawy – proponujemy usunąć ten zapis jako zapis dyskryminujący
zakłady ubezpieczeń działające w danej grupie ubezpieczeń krócej niż 5 lat.
14.
art. 17 pkt
3 projektu ustawy – proponujemy dopisać po słowie „rejestru” słowo
„przedsiębiorców”.
15.
art. 17 pkt
7 projektu ustawy – nie ma obowiązku uzyskania przez ubezpieczycieli ratingu
renomowanej agencji ratingowej. Wobec powyższego zapis ten nie jest zgodny z
art. 22 Konstytucji RP. Dlatego też proponujemy ten zapis skreślić.
16.
art. 17 pkt
8 projektu ustawy – nie widzimy jakie ratio legis leży u podstaw określenia
kwoty środków własnych w równowartości 50.000.000 EURO, jeżeli właściwe
przepisy dotyczące zakładów ubezpieczeń działających w grupie 4 działu I
ubezpieczeń przewidują znacznie mniejsze środki własne. Proponujemy tę kwotę
dostosować do kwoty środków własnych wymaganych dla zakładów ubezpieczeń
oferujących produkty ubezpieczeniowe Działu I grupy 4.
17.
art. 17.
pkt 9 projektu ustawy – „rodzaj ubezpieczenia” jest pojęciem nie
zdefiniowanym i nie wynika z niego, iż chodzi tu o emeryturę kapitałową czy
też wypłatę gwarantowaną. Dlatego też proponujemy ten zapis doprecyzować. Co
więcej należy także się zastanowić nad ratio legis tego zapisu. Zwracamy
uwagę, iż wysokość świadczenia (tj. emerytury kapitałowej czy też
świadczenia gwarantowanego) może ulegać w świetle dalszych przepisów ustawy
zmianom co pół roku.
18.
art. 18
ust. 2 pkt 2 projektu ustawy – jest to zapis ogólny pozwalający Organowi
Nadzoru bez skonkretyzowanych uprzednio przyczyn dowolnie odmówić wydania
zezwolenia na utworzenie zakładu emerytalnego. Proponujemy aby ten zapis
został doprecyzowany lub wykreślony.
19.
art. 18
ust. 2 pkt 3 projektu ustawy – taka sama uwaga jak w pkt 18 powyżej. Ponadto
co ustawodawca ma na myśli używając pojęcia „powierzonych obowiązków”.
20.
art. 23
ust. 3 projektu ustawy – w tym miejscu w naszej opinii jest błąd i powinno
być odniesienie do wniosku o wydanie zezwolenia na przejęcie zarządzania
zakładem emerytalnym lub połączenie zakładów.
21.
art.. 25
ust. 4 projektu ustawy – proponujemy doprecyzować przypadki, kiedy Organ
Nadzoru ma prawo wyznaczyć likwidatora.
22.
art. 25
ust. 5 projektu ustawy – w tym miejscu chodzi raczej o umowy emerytalne a
nie umowy ubezpieczenia.
23.
art. 26
ust. 1 projektu ustawy – chyba chodzi o zezwolenie na utworzenie zakładu.
24.
art. 26
ust. 1 pkt 2 projektu ustawy – proponujemy aby doprecyzować iż chodzi nie o
jedno opóźnienie w wypłacie emerytur kapitałowych, ale długotrwałe
opóźnienia.
25.
art. 26
ust. 1 pkt 3 projektu ustawy – proponujemy doprecyzować w jakim terminie
zakład musi dokonać pokrycia niedoboru środków własnych. Ponadto zwracamy
uwagę, iż pokrycie przez zakład niedoboru środków własnych jest niemożliwe
ponieważ środki te wpłacane są przez zarządzającego.
26.
art. 29
ust. 1 projektu ustawy – powinno być „likwidator zakładu”
27.
art. 31
ust. 7 projektu ustawy – pojawia się nowe nigdzie nie zdefiniowane pojęcie
Centralny Rejestr Otrzymujących Emerytury z Zakładów Emerytalnych.
28.
art. 34
ust. 4 projektu ustawy – chyba chodzi o wypis z rejestru przedsiębiorców,
nie ma już instytucji rejestru handlowego.
29.
art. 34
ust. 4 projektu ustawy – nie jest zdefiniowane źródło z którego ma pochodzić
informacja o pozycji zajmowanej na rynku usług finansowych. Ponadto powstaje
pytanie co ustawodawca rozumie przez pojęcie „rynek usług finansowych”.
30.
art. 37
ust. 1 pkt 6) i 7) projektu ustawy – proponujemy wykreślić te przepisy. Nie
widzimy ratio legis aby w rejestrze zakładów emerytalnych umieszczać te
dane.
31.
art. 38
projektu ustawy – nie wiemy jakie czynności prawne towarzystwo może
wykonywać w imieniu zakładu emerytalnego do czasu jego wpisania.
32.
art. 40
ust. 1 projektu ustawy – proponujemy w wykreślić w pkt 1) i 2) słowa
„zakupionej za środki ubezpieczonego zgromadzone w otwartym funduszu
emerytalnym” jako słowa zbędne, jedynie zakłócające spójność tej ustawy.
33.
art. 40
ust. 4 projektu ustawy – nie rozumiemy ograniczenia do wskazania jako
beneficjentów tylko wstępnych i zstępnych w pierwszej linii. Uważamy, iż
wskazanie beneficjenta i wypłata mu świadczenia jest z racji swojej natury
rozporządzeniem na wypadek śmierci. Wszystkie przepisy prawa istniejące
obecnie nie przewidują takiego ograniczenia. Co więcej przepisy o spadkach
ustawowych obejmują jako spadkobierców także inne osoby. Nie rozumiemy także
dlaczego w definicji beneficjenta jest wskazany małżonek, gdy tym czasem
zgodnie z tym przepisem małżonek jest wyłączony z możliwości bycia
beneficjentem. Ponadto taki zapis wyklucza osoby nie posiadające wstępnych
lub zstępnych w I linii, ale posiadających zstępnych w II linii lub inne
osoby nie będące rodziną w świetle zapisów właściwych przepisów prawa, ale
pozostające z ubezpieczonym w jednym gospodarstwie domowym.
34.
art. 40
ust. 7 zdanie ostatnie projektu ustawy - ubezpieczyciel/zarządzający nie ma
żadnych narzędzi ustawowych pozwalających mu na zmuszenie ubezpieczonego do
wskazania beneficjentów, tak wiec zapis ten nakłada obowiązek niemożliwy do
zrealizowania. Zwracamy także uwagę, iż w projekcie nie określono w jakich
proporcjach (udziały procentowe) będą wypłacane środki wskazanym
beneficjentom. Powinno być określone czy udziały beneficjentów będą równe
czy też ubezpieczony będzie miał prawo dowolnie wskazać ten udział
procentowy.
35.
art. 41 pkt
1 projektu ustawy – termin wypłaty świadczenia przy wypłacie emerytury
kapitałowej małżeńskiej lub dla świadczeniobiorcy po śmierci ubezpieczonego
w przypadku braku emerytury z FUS proponujemy określić w przepisach prawa.
36.
art. 42
projektu ustawy – nie określono wszystkich sytuacji, które wiążą się ze
zmianami w sferze majątkowej małżonków jak np.: ustanie wspólności
majątkowej w trakcie trwania małżeństwa lub też umowne wyłączenie czy
ograniczenie wspólności ustawowej między małżonkami.
37.
art. 42
ust. 1 projektu ustawy – proponujemy dodać także, iż w przypadku emerytury
kapitałowej o której mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy były małżonek miałby
prawo do 50% emerytury kapitałowej. Przypominamy, iż składki na ZUS w
świetle obecnie obowiązujących przepisów są objęte wspólnotą majątkową
małżeńską.
38.
art. 45
ust. 1 projektu ustawy – proponujemy dodać, iż zmiana beneficjenta może być
dokonana za pośrednictwem ZUS. Jest to konsekwencją przyjętego przez ten
projekt procesu zawierania umowy emerytalnej.
39.
art. 45
ust. 3 projektu ustawy – brak jest wskazania co się dzieje ze środkami gdy
brak jest beneficjenta oraz brak żyjących innych krewnych.
40.
art. 45
ust. 4 projektu ustawy – co to jest świadczenie gwarancyjne, o którym mowa w
tym przepisie.
41.
art. 46
ust. 1 i 2 projektu ustawy – ponieważ dane do umowy emerytalnej zbiera ZUS,
a ponadto ZUS ma w swoich systemach aktualne dane ubezpieczonego,
proponujemy aby te dane przekazywał zarządzającemu ZUS niezwłocznie po ich
zmianie. Ponadto powstaje pytanie kto w rozumieniu ustawodawcy jest osobą
uprawnioną, o której mowa w tym przepisie oraz co się dzieje z pozostałą
częścią środków, rozumiemy, iż zostają one w zakładzie. Zwracamy uwagę, iż w
ust. 2 w zdaniu pierwszym o kalkulacji szacunków, zaś w zdaniu drugim, iż
kalkulacja jest wiążąca. Są to pojęcia ze sobą sprzeczne.
42.
art. 47
ust. 1 projektu ustawy – przepis ten jest sprzeczny z art. 40 ust. 2
projektu ustawy.
43.
art. 48
projektu ustawy – przepis ten wydaje się być sprzeczny z dyspozycją art. 56
projektu ustawy.
44.
art. 50
projektu ustawy – proponujemy dodać zapisy komu i z pośrednictwem kogo
członek funduszu składa ofertę zawarcia umowy. Nie jest jasne czy członek
funduszu ma prawo wyboru zakładu emerytalnego.
45.
art. 53
projektu ustawy – przepis ten jest potwierdzeniem nierównego traktowania
państwowych i prywatnych zakładów emerytalnych. Pragniemy wskazać, iż w
przypadku państwowych zakładów emerytalnych pracownicy ZUS de facto będą
prowadzić akwizycje. Ponadto ZUS zawierając w swoich biuletynach czy też
ulotkach informacje o swoim zakładzie emerytalnym będzie dokonywać tej
reklamy. Ponadto skąd ubezpieczeni mają czerpać informacje o zakładach
emerytalnych i ich wynikach jak nie z reklam. Proponujemy usunąć ten
przepis.
46.
art. 55
ust. 2 projektu ustawy – przepis ten może się okazać niemożliwym do
spełnienia jeżeli Organ Nadzoru np. zapyta w piątek lub w ostatni dzień
roboczy przed długim weekendem.
47.
art. 55
ust. 6 projektu ustawy – proponujemy dodać także internet.
48.
art. 56
projektu ustawy – dlaczego ubezpieczony wybierający zakład emerytalny jest
ograniczany terminami w jakich może wybrać zakład emerytalny i zakończyć
procedurę przystępowania do zakładu emerytalnego, w przypadku gdy osoba nie
wybierająca tej formy otrzymywania emerytury w obecnym stanie prawnym nie
jest ograniczona żadnymi terminami. Ponadto pragniemy wskazać, iż cała
procedura przystępowania do zakładów emerytalnych stawia w gorszym położeniu
osoby, które kiedyś wybrały II filar, od osób przechodzących na emeryturę
państwową. W naszej opinii obie procedury przechodzenia zarówno na emeryturę
tzw. II filarową i na emeryturę państwową powinny być identyczne, z tym
tylko wyjątkiem, że w przypadku emerytury II filarowej ubezpieczony we
wniosku winien wskazać zakład emerytalny, do którego chce przystąpić.
49.
art. 56
ust. 2 projektu ustawy – proponujemy aby wpisać jakie dane są niezbędne do
zawarcia umowy.
50.
art. 56
ust. 8 projektu ustawy – co jest podstawą do stwierdzenia, iż umowa
emerytalna została zawarta – otrzymanie przez zakład informacji w formie
elektronicznej czy też w wersji papierowej.
51.
art. 57
ust. 1 projektu ustawy – nie ma regulacji w jaki sposób OFE otrzymają
informację o zawarciu przez członka umowy emerytalnej z zakładem. Ponadto
danie tylko zakładowi prawa wyznaczania terminu na wypłatę środków stawia
OFE w gorszej sytuacji i może być niemożliwe do zrealizowania. Dlatego też
proponujemy wykreślić słowa „w dacie” i w to miejsce dodać sformułowanie „ w
terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji od zakładu emerytalnego”.
a.
Ponadto, w
związku z faktem, iż informację o potrzebie wypłaty transferowej OFE otrzyma
od zakładu (będzie ich na rynku co najmniej kilka) pojawia się problem
koordynacji wymiany informacji na płaszczyźnie zakłady-fundusze emerytalne.
Nie jest doprecyzowane w jakiej formie OFE otrzymają informację od zakładów
(lista papierowa czy plik elektroniczny) – być może jest to kwestią aktu
wykonawczego do ustawy, na który brak jest odwołania w projekcie ustawy. OFE
ma od 5 do 10 dni roboczych na transfer „całości” środków do ZUE – co jeśli
w tym czasie jest w toku procedura wypłaty środków na rzecz małżonka np. po
rozwodzie? Czy byli małżonkowie będą mogli dzielić środki w ZUE jeśli np.
rozwód nastąpił w czasie członkostwa w OFE?
52.
art. 57
ust. 2 projektu ustawy – przy dokonaniu wypłaty składki jednorazowej OFE
będą ponosiły określone koszty, tak więc brak możliwości pobrania opłat
transferowych jest niekorzystne dla OFE i w konsekwencji dla PTE.
53.
art. 58
projektu ustawy – proponujemy sprecyzować termin w jakim zakład emerytalny
nie może zawrzeć umowy emerytalnej.
54.
art. 60
ust. 1 projektu ustawy – zwracamy uwagę, iż zapis ten jest sprzeczny z art.
61 ust. 2 projektu ustawy, a ponadto zapis potwierdza nierówność w
traktowaniu podmiotów tj. ZUS w rezultacie otrzyma 2,8% opłat o których mowa
w pkt 1) i 3) tego przepisu.
55.
art. 60
ust. 6 projektu ustawy – czy termin „zrealizowanie nadwyżki” jest tożsamy z
terminem „osiągnięcie nadwyżki” o którym mowa w art. 49 ust. 1 projektu
ustawy oraz uzyskanie nadwyżki, o którym mowa w art. 79 ust. 1 projektu
ustawy. Ponadto nie rozumiemy, dlaczego jest to tylko 2%, a nie 8%. Zwracamy
także uwagę, iż nie podano w uzasadnieniu do projektu ustawy wyliczenia skąd
wynika opłata dla ZUS w wysokości 0,8% składki jednorazowej.
56.
art. 61
ust. 2 projektu ustawy – wydaje się nam, iż wysokość tej opłaty winna
wynosić 0,5%.
57.
art. 62
ust. 7 projektu ustawy – zgodnie z panującymi normami prawnymi (art. 87 ust.
1 Konstytucji) Rozporządzenie Rady Ministrów jest aktem niższej rangi niż
ustawa, tak więc ustawa nie może być zmieniana w drodze rozporządzenia.
58.
art. 63
projektu ustawy – co oznacza sformułowanie „może powiększyć środki
zarządzającego”.
59.
art. 72
ust. 1 pkt 1 projektu ustawy– nie istnieje obecnie kategoria lokaty
„depozyty skarbowe”; czy intencją ustawodawcy jest stworzenie nowej
kategorii lokaty, czy jest to błąd
60.
art. 72
ust. 1 pkt 2 projektu ustawy – proponujemy wykreślić możliwość inwestowania
w nieruchomości, ponieważ w naszej opinii nie jest to właściwa klasa aktywów
ze względu na płynność, koszty zarządzanie, wyceny itd. Inwestycje w
nieruchomości w naszej opinii powinny się odbywać za pośrednictwem
wyspecjalizowanych funduszu inwestycyjnych takich jak specjalistyczne czy
zamknięte.
61.
art. 72
ust. 1 pkt 5 projektu ustawy – należy dodać słowa „bankowe papiery
wartościowe”.
62.
art. 72
ust. 1 pkt 6 projektu ustawy – należy skreślić zapis „5%” umieszczony w
nawiasie na końcu
63.
art. 72
ust. 1 projektu ustawy – należy naszym zdaniem dodać pkt 7 i w nim zamieścić
słowa „certyfikatach inwestycyjnych zbywanych przez fundusze inwestycyjnych
zbywanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte”.
64.
art. 73
ust. 1 pkt 3) projektu ustawy – w związku ze propozycją zmiany zaproponowaną
przez nas w 58 powyżej proponujemy skreślić ten przepis.
65.
art. 73
ust. 1 pkt 4) projektu ustawy – nie widzimy żadnego uzasadnienia
ekonomicznego umożliwienia lokowania w dany typ instrumentów a jednocześnie
ograniczyć je do 5% aktywów.
66.
art. 73
ust. 1 pkt 5) projektu ustawy – nie widzimy uzasadnienia ekonomicznego tego
limitu.
67.
art. 73
ust. 1 pkt 7) projektu ustawy – proponujemy aby w przypadku uznania naszej
poprawki dotyczącej możliwości inwestowania w certyfikaty inwestycyjne
podobnie sformułowane były limity dla inwestycji w fundusze inwestycyjne
zamknięte.
68.
art. 80
ust. 4 – nie ma potrzeby żeby termin dostarczenia do Organu Nadzoru rocznego
sprawozdania wynosił tylko 3 dni robocze (termin jest zbyt krótki);
proponujemy termin 7 lub 14-dniowy
69.
art. 80
ust. 4 pkt 2) projektu ustawy – pojawia się nowa instytucja walne
zgromadzenie zakładu. Rozumiemy, iż raczej w tym miejscu winno być Walne
Zgromadzenie zarządzającego.
70.
art. 80
ust. 6 projektu ustawy – jaki inny dowód niż sprawozdanie finansowe może być
dowodem posiadania środków własnych.
|